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最高法院:針對商標侵權(quán),有意或無意可用的利潤損失補救措施

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為了解決是否有必要為了證明商標侵權(quán)人的利潤而需要故意證明的問題,美國最高法院一致通過了一項裁決,裁定“蘭納姆法”的明文從未要求表現(xiàn)出故意侵權(quán)行為為了根據(jù)第1125(a)條獲得商標侵權(quán)訴訟中的利潤獎勵。Romag Fasteners,Inc.訴Fossil,Inc.等。案例號18-1233(2020年4月23日至上)(Gorsuch,Justice)(Alito,Justice,同意)(Sotomayor,Justice,同意)。
背景
Romag以其ROMAG注冊商標出售磁性按扣。根據(jù)雙方之間的協(xié)議,F(xiàn)ossil銷售授權(quán)制造商生產(chǎn)的手袋和皮革時尚配飾,其中包括ROMAG緊固件。當Romag發(fā)現(xiàn)Fossil的授權(quán)制造商之一在其產(chǎn)品中使用偽造的ROMAG緊固件時,Romag起訴Fossil侵犯商標權(quán),虛假產(chǎn)地名稱和相關(guān)的州法律主張。陪審團裁定化石對侵犯Romag商標負有責任權(quán)利,但拒絕了化石故意使用假冒緊固件的行為。依靠控制第二巡回法庭的先例,發(fā)現(xiàn)缺乏故意侵權(quán)行為導致地方法院拒絕了Romag所要求的補救措施,其中包括化石從假冒和侵權(quán)緊固件中獲得的利潤。
在上訴中,美國聯(lián)邦巡回上訴法院(也適用第二巡回法院法律)裁定,只有在涉及更惡劣的活動(例如故意侵權(quán))的情況下,才可判給利潤剝奪。在這里,由于陪審團沒有發(fā)現(xiàn)故意侵權(quán)行為,因此對非法所得進行了否認。
最高法院批準了證明書,以解決有關(guān)《蘭納姆法》第35條是否要求表明故意侵權(quán)的爭端,以使原告因違反第43(a)條而獲得侵權(quán)人的利益。
“語言,結(jié)構(gòu)和歷史” –法院的法定解釋
戈蘇奇大法官著眼于《蘭納姆法》的“語言,結(jié)構(gòu)和歷史”,提醒當事方,法院的有限作用是閱讀和適用政策制定者制定的法律。特別是,戈索奇(Gorsuch)警告說有將不存在的詞語讀入法規(guī)的誘惑。在這一點上,法院對《蘭納姆法案》中的措詞進行了比較和對比,明確要求當原告指控第1125(c)條中的馳名商標被稀釋時,故意將故意表現(xiàn)為獲利獎勵的前提,而沒有與根據(jù)§1125(a)提出的商標侵權(quán)要求有關(guān)的任何此類故意性要求。
法院指出,商標法的“具有相當?shù)恼疹櫡敢鈽藴省保⒅赋觯?lián)邦商標法律說話“往往并明確表示”關(guān)于心理狀態(tài),意圖和知識。考慮到這一點,法院認為,法規(guī)中沒有任何與第1125(a)條所述的利潤追回有關(guān)的故意措詞,“更具有說服力”。
Fossil主張專注于法定語言,要求將被告的利潤裁定為“公平原則”。法院駁回了這一論點,裁定《蘭納姆法案》精心闡述的男子身份標準與模糊的“平等”語言相沖突。此外,法院解釋說,商標法在歷史上是否要求表現(xiàn)出有意獲得利潤補償?shù)囊庠高€很不清楚。
最后,法院承認,盡管在確定獲利裁決是否適當時考慮商標被告的精神狀態(tài)或意圖很重要,但這種考慮并不需要為獲取利潤而蓄意的“靈活的先決條件”。
最高法院駁回上訴法院的判決并發(fā)回重審,確認沒有要求商標侵權(quán)訴訟中的原告表明被告人故意侵犯原告商標作為獲利裁決的前提。
布雷耶(Breyer)和卡根(Kagan)共同加入的阿利托(Alito)法官發(fā)表了簡短的同意,澄清了故意不是授予利潤的絕對前提,而是這樣做的“高度重要考慮”。索托馬約爾大法官還就多數(shù)人關(guān)于為故意和無辜侵權(quán)判給利潤的“不可知論”立場寫了一個同意書,并指出了衡平法院的權(quán)威表明,幾乎沒有(如果有的話)為無辜判給利潤。

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